Уход из жизни близкого человека всегда является потрясением. Но проходит определённое время, и очень часто на первое место начинают выходить материальные вопросы, а именно вопросы наследования имущества. Оно может наследоваться как по закону, так и по завещанию. При первом варианте право на всю наследственную массу или её часть приобретают ближайшие родственники усопшего. Во втором же случае правопреемниками могут назначаться люди, не имевшие с умершим вообще никакой родственной связи.
Наследование по завещанию
Завещание представляет собой документ, в котором наследодатель свободно изъявляет свою волю и определяет перечень лиц, которые унаследуют его имущественные права после ухода из жизни. Наследниками могут быть назначены не только близкие или дальние родственники, но и лица, не состоящие с завещателем ни в каких родственных связях. Человек, составляющий завещание, может распоряжаться собственностью по личному усмотрению. В оформлении волеизъявления обязательно принимает участие нотариус. Именно он заверяет данный документ, придавая ему подобным образом законную силу. Обычно завещание составляется наследодателем в присутствии нотариуса.
Иногда наследодатель в своём волеизъявлении может завещать лишь определённую часть всего наследства. Неуказанная же доля подлежит наследованию по закону.
Завещать можно практически всё: от имущества (движимого и недвижимого), прав на интеллектуальную собственность до сбережений, хранящихся в банках. Весь объём завещаемого имущества, прав и денег называется наследственной массой. Составитель завещания может распорядиться ей как ему заблагорассудится: назначить правопреемником конкретного человека, разделить доли наследства между несколькими людьми.
Чем отличается наследование по закону от наследования по завещанию
Принцип получения наследства по закону существенно отличается от наследования по завещанию. Главное отличие состоит в том, что наследники получают имущество наследодателя без его специального распоряжения, то есть в силу закона. Унаследовать по закону можно либо всю наследственную массу, либо её часть. Но вот закон признаёт в роли правопреемников в этом случае только родственников отошедшего в мир иной. На первом месте стоят супруг/супруга. Также первоочередное право наследования принадлежит в данном случае его детям и родителям. Если же усопший не имел близких родственников, то правом на его имущество станут обладать правопреемники второй очереди. Таковыми считают братьев, сестёр, бабушек и дедушек. Юридические нормы допускают, что получить наследство может даже дальний родственник, который вообще не был знаком с наследодателем, например, ребёнок родного племянника наследодателя. Претендовать на имущественные права при наследовании по закону может даже подопечный, если, конечно, опека была оформлена по установленным нормам законодательства. Это же утверждение актуально в отношении приёмных детей и родителей.
Какими могут быть завещания
На практике юристы сталкиваются с несколькими типами завещаний. Чаще всего эти документы бывают открытыми, когда волеизъявление завещателя составляется только в присутствии нотариуса или иного уполномоченного лица (в особых ситуациях). Нотариус визирует документ, а о его содержании знают только он и непосредственно завещатель. Разглашение информации, содержащейся в документе, чревато для нотариуса и его помощников административной ответственностью.
Закрытое завещание можно составить тогда, когда нет желания даже случайной огласки его содержания. Поэтому такой завещательный документ передаётся нотариусу в запечатанном конверте и в присутствии свидетелей. Нотариальные правила предусматривают специальную процедуру для заверения и хранения подобных документов.
Существует ещё завещание в случае чрезвычайных обстоятельств. Подобный документ составляется при непредвиденных ситуациях, угрожающих жизни завещателя (война, госпитализация, стихийные бедствия и т. д.). Подобные обстоятельства обычно не дают возможности заверить документ в нотконторе или у какого-либо уполномоченного лица. Желательно составить его в присутствии нескольких свидетелей, которые должны оставить на завещании свои подписи и подробную персональную и контактную информацию. Переход имущественных прав согласно подобному виду завещания происходит только после признания его законности в суде. Возможно назначение судьёй почерковедческой экспертизы, которая должна подтвердить, составлено ли завещание непосредственно рукой наследодателя. Для этого потребуется образец его почерка.
Отдельным видом можно считать завещательное распоряжение в банке. Подобным документом наследодатель после своей смерти передаёт права на содержимое банковского счёта указанному в распоряжении наследнику. Информация об этом может быть указана также в виде пункта открытого или закрытого завещания. Отдельное специальное завещательное распоряжение должно оформляться непосредственно только в том филиале банковского учреждения, где находится счёт наследодателя. Завещательное распоряжение пишется от руки, в нём указывается дата его составления, оно лично подписывается наследодателем и должно быть удостоверено банковским менеджером, имеющим право совершения подобных действий. Банковский вклад, на который составлено завещательное распоряжение, считается входящим в общую массу наследства и может быть наследован по правилам вступления в наследство.
В чём отличие завещательного отказа и завещательного возложения
В юриспруденции существует понятие «легат». Этим термином обозначают завещательный отказ: наследодатель обязывает тех, кому предназначается наследство, выполнить определённые обязанности материального характера по отношению к определённым лицам. Отказ может обязывать к действиям тех, кто наследует и по закону, и по завещанию. Для выполнения возложенных задач наследодатель предусматривает часть наследства, которая должна быть использована по назначению.
Завещательное возложение во многом похоже на легат, но разница состоит в том, что в подобной ситуации в документе могут содержаться условия неимущественного характера. Выгодоприобретателем часто становится неопределённый круг лиц, реализация обязательств по такому завещательному возложению направлена на общественное благо, а сами действия далеко не всегда носят имущественный характер.
К примеру, у наследодателя имеется крупный банковский вклад, несовершеннолетний ребёнок и собака. В завещании он распоряжается, что после его смерти деньги со счёта должны регулярно перечисляться на содержание ребёнка. Это завещательный отказ, а ребёнок в данном случае — отказополучатель. В этом же завещании он указывает, что его ребёнок должен содержать принадлежащую завещателю собаку, ухаживать и заботиться о ней. Это завещательное возложение.
Кто имеет право заверить завещание
В первую очередь заверять завещание имеет право нотариус, вне зависимости от того, государственный он или частный. Гражданский кодекс Российской Федерации допускает заверение и другими лицами. При составлении такого завещания должен присутствовать один свидетель, который тоже ставит свою подпись на документе. Завещание, удостоверенное таким образом, должно быть в кратчайшие сроки направлено нотариусу по месту жительства завещателя.
Если завещатель находится на лечении в стационаре, отбывает тюремный срок или входит в состав экипажа военного судна, то заверить завещание может главный врач лечебного учреждения, начальник исправительного учреждения, капитан военного корабля. Если наследодатель решил распорядиться своим имуществом, находясь в доме для престарелых, то он может обратиться к его директору с просьбой заверить документ. В том случае, когда человек проходил военную службу и у него не было других вариантов составить и заверить завещание, то он должен был обратиться к командиру части с подобной просьбой.
Завещание, составленное в экстренных обстоятельствах, имеет свои особенности. Оно составляется в простой письменной форме, но при этом должны присутствовать как минимум два свидетеля. Если наследодатель скончался, действительность документа признаётся в суде. Когда он благополучно пережил угрозу, завещание будет действовать ещё месяц. Если оно в этот срок не будет переоформлено у нотариуса, то утратит юридическую силу.
Недействительность завещания
Эксперты говорят о том, что существование завещания ещё не является стопроцентной гарантией получения всего наследства или доли в нём. Завещание могут признать недействительным. В статье 1131 Гражданского кодекса России определено, в каких именно случаях это происходит. Существует два возможных типа недействительности документа.
Первый тип называется ничтожным завещанием. Завещательный документ признаётся ничтожным в законном порядке в таких случаях:
- нарушены правила его составления,
- оно не заверено нотариусом (уполномоченным должностным лицом),
- завещание написано от имени нескольких лиц, в нём выражается воля двух и более человек,
- при оформлении закрытого завещания не была полностью соблюдена процедура, в том числе в части наличия свидетелей,
- завещание написано недееспособным лицом (недееспособность должна быть установлена в официальном порядке, то есть после прохождения медицинских комиссий и вынесения соответствующего решения).
Законом чётко определено, что в этих случаях завещание просто будет признано ничтожным и недействительным, поэтому не требуется выносить его на отдельное рассмотрение суда. Но сопутствующие обстоятельства оспариваться могут. Недееспособность завещателя чаще всего может стать основанием для вынесения на рассмотрение суда вопроса о действительности завещания наследниками-конкурентами, подавшими исковое заявление. При наличии веских аргументов и хорошего адвоката можно доказать, что завещание было составлено, как говорится, не в здравом уме и трезвом рассудке. Также основанием станут доказательства, которые смогут убедить суд в том, что завещание писалось наследодателем под влиянием определённых психотропных веществ, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Предполагаемое состояние аффекта также станет аргументом. Но в этом случае окончательное решение должен выносить только суд. Завещание может быть признано ничтожным как автоматически по закону, так и в суде. Всё зависит от того, на основании каких параметров завещание признаётся ничтожным.
На рассмотрение суда завещание выносится в том случае, когда в нём существуют положения, явно противоречащие закону. Для этого необходим иск потенциального наследника, который считает, что были ущемлены его права. Такое завещание называется оспоримым. Недействительным суд может признать завещание полностью или частично, например, только один его пункт.
Никоим образом не повлияют на законность завещания описки или опечатки, а также незначительное нарушение правил составления документа. Но это возможно только в том случае, если все указанные огрехи не оказывают влияния на понимание сути завещания.
Если оспоримое завещание не прошло через рассмотрение в суде, то есть не был подан иск, то оно продолжает иметь законную силу в полном объёме. Характерно, что в данном случае существует трёхгодичный срок исковой давности, по истечении которого внести какие-либо корректировки в законность действующего завещания уже не представляется возможным.
Когда завещание признано не имеющим юридической силы, то это не воспрепятствует получению наследниками своей доли наследства по закону, если они могут обоснованно на неё претендовать.
Пример из судебной практики. Гражданин Л. оспорил завещание отца, где последний указал своим наследником после смерти гражданина Р., которому должно было причитаться всё имущество умершего, состоящее из невзрачного домика и земли площадью 30 «соток» (сам домишко практически ничего не стоит, но вот земля находится в элитном пригороде крупного российского города, её стоимость огромна). С гражданином Р. покойный отец постоянно выпивал и состоял в тёплых дружеских, но не родственных отношениях. Сын частенько приезжал к отцу и пытался бороться с его алкоголизмом, что вызывало у последнего неприкрытое раздражение. После смерти отца сын оспорил в суде завещание, доказав с помощью свидетелей и документов, подтверждающих его обращения и визиты покойного отца к наркологу, почерковедческой экспертизы, что завещание было написано отцом в состоянии глубокого алкогольного опьянения и поэтому не имеет законной силы. Естественно, сыну пришлось хорошо потратиться на услуги адвоката.
Толкование завещания
Как бы тщательно ни описывалась в законе процедура составления и заверения завещания, всё равно иногда бывают случаи, когда довольно сложно понять истинную волю наследодателя. Некоторые положения могут нести в себе неопределённость, а пункты трактоваться двояко. Чаще всего подобное случается тогда, когда завещание удостоверялось не в нотариальной конторе, а в какой-либо критической ситуации. Очень часто двусмысленность можно наблюдать в закрытых завещаниях. Правом толкования обладают представители нотариата, исполняющие завещание лица и судьи.
При первоначальном рассмотрении принимается во внимание буквальный смысл текста. Если требуется, истина может быть установлена методом сопоставления некоторых положений документа. В определённых случаях суд учитывает и представляемые истцом доказательства. Суд может произвести оценку обстоятельств, которые существовали при оформлении завещания, а также на момент ухода из жизни наследодателя.
Видеокомментарий юриста о подводных камнях завещаний
Исполнитель завещания
Исполнителя завещания называют душеприказчиком. Это лицо, которому распорядитель поручает выполнить завещание. При этом душеприказчик необязательно должен быть наследником. На практике чаще всего назначается человек, не состоящий с завещателем в родственных связях, но получающий определённую долю наследства в счёт оплаты усилий по исполнению самого завещания.
Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.
Гражданин признаётся также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.
После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.
ГК РФ Статья 1134
Где хранится завещание и можно ли его изменить
Один экземпляр завещания хранится в той нотариальной конторе, где оно было оформлено, а второй пребывает у завещателя. Российские законы допускают возможность оформления завещания не только у районного нотариуса по месту проживания. Это можно сделать практически в любой точке страны, обратившись в любую нотариальную контору.
В 2006 году законодатель принял решение о создании Единой информационной системы нотариата в Российской Федерации. Там хранятся электронные версии завещаний, но доступ к ним имеют только должностные лица. В законодательную базу этого информресурса неоднократно вносились изменения (в 2013 и 2014 годах), а полный переход нотариусов к ЕИС должен состояться в начале 2018 года.
Для изменения содержания завещательного документа наследодатель обращается в ту нотариальную контору, где он писался и заверялся. Изменения могут быть выражены в виде отдельного документа, заверенного нотариусом, являющего собой дополнение к завещанию, либо вообще в составлении нового текста. Всё зависит от индивидуальных обстоятельств.
На практике бывают ситуации, что человек не может обратиться в ту нотариальную контору, где было оформлено завещание, поскольку находится на значительном удалении от неё, а контакты не сохранились или были изменены. Например, некто оформил завещание в Барнауле, но его личная ситуация изменилась. Последние дни жизни он провёл в Омске. Поэтому он обратился в одну из омских нотариальных контор и составил новое завещание. Наследники смогли обнаружить и первое, и второе. В данной ситуации юридическую силу будет иметь то завещание, которое было написано и законным образом заверено последним.
Наследодатель имеет право распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению. Поэтому он может назначить наследниками тех, кого посчитает достойным этого. Он также вправе лишить наследства абсолютно всех. В завещании могут быть указаны доли каждого из преемников, если таковых несколько.
Что делать наследникам после смерти завещателя
Процедура наследования определяется Гражданским кодексом Российской Федерации. Дата отхода наследодателя в мир иной является одновременно днём открытия наследства. Нотариус при этом должен завести соответствующее наследственное дело. На протяжении полугода со дня открытия наследства возможные правопреемники должны нанести визит в соответствующую нотариальную контору и подать заявление о своём желании вступить в наследство. Можно также написать заявление об отказе. Если же на протяжении установленного законом полугодового срока никто из наследников не объявился, то в обязанности нотариуса входит подготовка документов на выморочное имущество. Это означает, что право на имущество передаётся государству, а распоряжаться им будут представители органов местного самоуправления.
Нотариус проводит сравнение обоих экземпляров завещания и при и их идентичности выдаёт соответствующий документ — свидетельство о праве на наследство. Оно является основанием для государственного переоформления движимого и недвижимого имущества, прав интеллектуальной собственности и других материальных или нематериальных составляющих наследственной массы.
Для обращения к нотариусу потребуются следующие документы:
- общегражданский паспорт,
- оригинал свидетельства о смерти наследодателя,
- документ, подтверждающий наличие родственной связи с усопшим (обычно свидетельство о браке или свидетельство о рождении), если она есть,
- справка с подтверждением проживания умершего наследодателя по определённому адресу при жизни.
Если срок в полгода не был соблюдён по объективным причинам, то следует руководствоваться ст. 1155 ГК РФ. Для обращения за наследством в случае истечения законного срока обязательно потребуются неопровержимые доказательства объективной причины, по которой человек не смог вовремя обратиться за полагающимся ему наследством или его долей. Если действительно существует уважительная причина, то нотариус должен пересмотреть условия вступления в наследство.
Наследование юридическим лицом
Юридические лица могут выступать в роли наследников только по завещанию. При этом необходимо, чтобы они существовали с юридической точки зрения на ту дату, когда открывается наследство. Последний фактор можно выяснить при обращении к государственному реестру юрлиц. Изменение названия компании не приводит к тому, что появляется новый субъект. Поэтому право на наследство у него сохраняется. Если же юрлицо прошло процедуру реорганизации, то всё будет зависеть от конкретной ситуации. Иногда для подтверждения права на наследство юридическое лицо может обратиться в суд, и именно судебное решение станет основанием для получения наследства или отказа в нём.
Лишение наследства
Лишить наследства, если оно полагалось по завещанию, может только суд. Самый распространённый случай — наследник может быть признан недостойным, тогда он теряет право на получение своей доли. Это происходит в случае, если он:
- угрожал наследодателю, требуя включить его в завещательный документ,
- совершал иные насильственные действия, имеющие целью склонить завещателя к принятию соответствующего решения,
- способствовал смерти наследодателя или умышленно причинял вред его здоровью,
- уклонялся от помощи завещателю, отказываясь ухаживать за ним или помогать иным способом.
Если наследник признаётся недостойным, то его доля будет перераспределена между другими наследниками. Если же он был единственным, то в силу вступает принцип наследования по закону.
Назначение и подназначение наследников
Назначение наследника происходит в том случае, когда наследодатель передаёт свои имущественные права человеку, который не входит в число его родственников и не смог бы наследовать их по закону. При этом речь может идти обо всей наследственной массе или только о её определённой доле. Назначенный человек имеет все права на получение наследства. Довольно часто случаются ситуации, когда наследники по закону пытаются оспорить право назначенного лица. Но завещание имеет приоритет перед наследованием по закону. Поэтому если завещание имеет юридическую силу, то назначенный наследник должен вступить в свои права.
Иногда бывает, что наследодатель указывает в завещании и другого наследника на тот случай, если уже указанный человек не доживёт до момента открытия наследства. Подобный правопреемник будет называться подназначенным. Иногда бывают случаи подназначения нескольких наследников. Таким образом наследодатель может учесть даже вариант смерти первого наследника до открытия наследства. Если наследник подназначен, то в этом случае степень родства не имеет никакого значения.
Если наследник по завещанию умер после открытия наследства, а другой не был подназначен, то права переходят к наследникам лица, указанного в завещании. Но здесь уже будет действовать принцип наследования по закону. Если же наследник по завещанию умирает раньше самого наследодателя (и нет подназначенного лица), то потребуется изменение завещания либо существующее просто утрачивает свою законную силу.
Обязательная доля
В российском законодательстве существует понятие обязательной наследственной доли. Поэтому претенденты на неё могут полностью или частично нарушить планы других лиц в получении наследства. Понятие не учитывает волю усопшего, содержание завещания и т. д. Обязательная доля причитается:
- Несовершеннолетним детям наследодателя.
- Нетрудоспособным детям, супругу и родителям наследодателя.
- Нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, которые по своим родственным связям являлись бы наследниками второй, третьей и последующих очередей, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
- Иным лицам, которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
Размер обязательной доли в наследстве для каждого «обязательного» наследника исчисляется индивидуально и составляет не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Поэтому само завещание не даёт стопроцентной гарантии на получение предусмотренной в нём доли наследства.
Налог на наследство
С 2005 года в российском законодательстве отсутствует понятие налога на наследство. Поэтому когда говорят о налоге, то имеют в виду госпошлину, которая должна уплачиваться при вступлении в наследство. Размер госпошлины никоим образом не находится в зависимости от типа получаемого имущества.
При наследовании по завещанию размер госпошлины составляет:
- 0,3% от стоимости имущества, но не больше 100 тыс. рублей, если наследниками являются супруги, родители, дети, братья и сёстры наследодателя,
- 0,6% от стоимости имущества, но не более миллиона рублей в остальных случаях.
Стоимость может быть указана в регистрационных документах (например, в кадастровых для недвижимости). Наследник имеет право самостоятельно провести оценку имущества и выбрать её способ.
Видео о получении наследства по закону и по завещанию
Вступить в наследство по завещанию и просто, и не очень. Всё зависит от индивидуальной ситуации. Но знание общих принципов процедуры сможет уберечь от ошибок и значительно оптимизировать сам процесс.